Монархия в современном мире, особенно в Европе, хоть и кажется на первый взгляд архаикой, является, пожалуй, наиболее стабильной формой правления. А связано это в первую очередь со строго установленными еще в Средневековье правилами наследования короны. Если в изменениях порядка престолонаследия, к примеру, в Саудовской Аравии, даже специалистам разобраться нелегко, то в Европе все куда проще. А что с наследниками короны Российской империи? «Лента.ру» попыталась разобраться в этом вопросе.
Эта система предполагала наследование престола не только по мужской, но и по женской линии — то есть и «по мечу», и «по кудели». После пресечения всех прямых мужских линий престол переходил в роды дочерей последнего правящего монарха, затем — его сестер и так далее. Таким образом вероятность полного исчезновения династии стремилась к нулю. В России австрийская система наследования была принята в 1797 году императором Павлом I и в 1906-м вошла в Свод Основных государственных законов Российской империи. Благодаря четким и ясным формулировкам закона, достаточно легко назвать претендентов, имеющих с юридической точки зрения наибольшие права на Российский престол, определить линию и очередность наследования короны. И, что характерно, потомков великого князя Кирилла Владимировича, его внучки Марии Владимировны и правнука принца Георга (Георгия Михайловича) Гогенцоллерн среди основных кандидатов на корону нет.
Сразу стоит уточнить, что ссылки «кирилловичей» на список членов императорской фамилии в «Придворном календаре» за 1917 год не могут расцениваться как аргумент в пользу наследования престола Кириллом Владимировичем. Дело в том, что в справочнике приводился поименный список членов династии в порядке старшинства, а не в порядке престолонаследия, на что недвусмысленно указывает присутствие в перечне Великого князя Николая Константиновича, двоюродного брата Александра III, официально признанного безумным, сосланного в Ташкент и лишенного прав на престол.
Кто же выпал из системы престолонаследия вследствие неравнородных браков? Во-первых, дядя Николая II великий князь Владимир Александрович, с 1874-го по 1908 год лишенный права наследования престола в потомстве из-за непринятия супругой, принцессой Мекленбург-Шверинской, православия. Во-вторых, великий князь Михаил Михайлович, двоюродный брат Александра III, женатый морганатическим (то есть неравнородным) браком на внучке Пушкина Софье фон Меренберг. Он был лишен всех прав члена императорского дома с 1891-го по 1909 год, затем восстановлен в правах без права на личное наследование престола. Разумеется, его потомство от мезальянса на русский престол также рассчитывать не может. В-третьих, сын Владимира Александровича, великий князь Кирилл Владимирович, лишенный с 1905-го по 1909 год всех прав члена императорского дома из-за женитьбы на собственной двоюродной сестре, да еще и разведенной, да еще и без разрешения императора. В 1909 году он был восстановлен в правах, но без права на наследование престола — как личного, так и в потомстве. В-четвертых, брат Николая II, великий князь Михаил Александрович, лишенный с 1911 года потомственных прав из-за неравнородного брака, но с сохранением права личного наследования.
Очень непростую и болезненную ситуацию разобрала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила спор о правах на наследство родственников умершего человека.
Такие споры всегда вызывают повышенное внимание, так как деление наследства даже самыми близкими людьми часто вызывает скандалы и многолетние судебные тяжбы, вносит раскол в общение родных по крови людей. В случае, с которым пришлось разбираться Верховному суду, одна сестра подала в суд на другую ради квартиры, которая осталась после смерти их родного брата.
Местные суды не пришли к единому мнению о наследственных правах сестер, и дело дошло до Верховного суда. И он в итоге заявил следующее — тот, кто принял наследство фактически, то есть остался жить в квартире наследодателя и оплачивал все расходы, имеет на имущество ничуть не меньше прав, чем тот, кто пошел за принятием наследства к нотариусу.
Судебная коллегия ВС не только исправила ошибку своих коллег в нижестоящем суде, но и напомнила главное правило родственного деления наследства — ни у одного из вариантов наследования нет приоритета над другим.
Собственно, вопрос, который стоял перед судами, можно сформулировать следующим образом. Можно ли отстоять право на долю в наследстве, если вместо того, чтобы в установленный законом полугодовой срок обратиться к нотариусу, наследница осталась жить в квартире наследодателя и фактически относилась к имуществу как к своему?
А теперь расскажем детали этого наследственного спора.
Некая гражданка подала в суд на свою сестру. Уже в зале заседания она рассказала их историю. Ее сестра, к которой она предъявила претензии, жила в квартире их общего брата.
Дело в том, что в последние годы брат был серьезно болен и сестра ухаживала за ним. Она также распоряжалась его деньгами по генеральной доверенности. Но так как квартира изначально была в неважном состоянии, еще и отремонтировала жилье за свой счет. Но болезнь все-таки победила, и после смерти брата сестра осталась в той же квартире. Уходить ей было некуда, так как другого жилья у женщины просто не было.
Подчеркнем, что брат завещания не оставил. А близких родственников у него, соответственно и наследников, оказалось пятеро. Это были его братья и сестры. Через какое-то время сестра, которая жила вместе с братом в его квартире, решила оформить свои права на это жилье и пошла к нотариусу, чтобы принять наследство. Но нотариус ее огорошил — он отказал гражданке, заявив, что шесть месяцев, которые даются на оформление, уже прошли, а право собственности на всю квартиру, включая ее долю, к тому моменту уже оформила на себя ее сестра.
Надо сказать, что остальные трое наследников отказались от своей части в пользу этой активной сестры. Обескураженная гражданка обратилась в суд, ведь от своей доли она не отказывалась. Фактически она приняла наследство, хотя и не обращалась к нотариусу.
Дело первым рассматривал районный суд. И он полностью удовлетворил требования сестры, которая жила в квартире брата. Суд признал за ней право собственности на пятую часть квартиры. А в своем решении записал, что она много лет жила с братом и после его смерти продолжила пользоваться имуществом и содержать его.
Сказал еще суд и о том, что гражданка от наследства не отказывалась, то есть фактически его приняла. Но такое решение отменила апелляция. Городской суд сказал, что «проживание в квартире, принадлежавшей наследодателю, не свидетельствует о принятии наследства».
Пришлось сестре, которая продолжала жить в квартире брата, идти дальше и выше — в Верховный суд. А тот сказал, что правильные выводы сделала первая инстанция.
ВС напомнил, что имущество наследуется по завещанию или по закону. А для приобретения наследства наследник должен его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Сделать это можно двумя способами: подать заявление о принятии наследства нотариусу или «осуществить действия, которые будут говорить о его фактическом принятии».
Полный список таких действий приведен в статье 1153 Гражданского кодекса. В этом списке перечислено, к примеру, вступление в управление имуществом, меры по его сохранению и защите, траты на содержание имущества, оплата долгов наследодателя.
То есть речь идет о тех действиях, в которых «проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу». Таким действием может быть вселение наследника в квартиру наследодателя или проживание в ней на день открытия наследства, подчеркнул ВС.
Сестра годами жила в квартире брата и своими действиями «выразила волю на принятие наследства, приняв его фактически»,- сказал ВС.
Выбрав место жительства в квартире брата и неся бремя содержания этого имущества, она, не отказавшаяся от наследства, считается принявшей наследство, подтвердил ВС.
Получение свидетельства о праве на наследство при его фактическом принятии — это право, а не обязанность наследника, подтвердил ВС.
При отсутствии у наследодателя завещания в силу вступают правила наследования по закону.
Эти правила определены Гражданским кодексом Российской Федерации, который устанавливает: 1) круг наследников; 2) то, в каком порядке наследники призываются к наследованию, в зависимости от степени родства наследника с наследодателем.
Гражданским кодексом Российской Федерации установлено 8 очередей наследования по закону. Рассмотрим каждую из них.
Наследники первой очереди.
Это родственники первой степени родства по прямой восходящей и нисходящей линии, а также супруг наследодателя.
Наследниками первой очереди являются (п.1 ст. 1142 ГК РФ):
— дети;
— родители;
— супруг.
Права детей на наследование не зависит от:
— возраста;
— трудоспособности;
— рождения в браке или вне брака;
— родства по крови или усыновления.
Семейное законодательство Российской Федерации предусматривает равенство детей, рожденных в браке и вне брака. Это правило распространяется на детей, отцовство или материнство наследодателя в отношение которых установлено (например, есть запись в свидетельстве о рождении, когда заявление в ЗАГС подано обоими родителями). В случае, если родительство наследодателя не установлено (например, в свидетельств о рождении в графе «отец» стоит «прочерк» или сведения об отце внесены со слов матери), то для признания ребенка наследником необходимо сначала установить родительство наследодателя (после смерти родителя это будет происходить в судебном порядке).
Семейное законодательство приравнивает права усыновленных детей к правам детей по происхождению (статья 1147 Гражданского кодекса Российской Федерации). Это правило распространяется и на усыновителей, а также на потомство усыновленных и родственников усыновителя.
Что касается родственников усыновленного по происхождению (биологических родителей), то действует общее правило: после усыновления биологические родственники друг после друга не наследуют.
Исключение: если по решению суда усыновленный сохраняет отношения с одним из родителей или родственниками по происхождению. В этом случае усыновленный наследует после указанных родственников и они наследуют после его смерти. И в этом случае наследование после родственников по происхождению не исключает наследования после усыновителей.
Российское законодательство признает супругами только лиц, заключивших официальный брак в органах ЗАГС. Фактические брачные отношения (сожительство без регистрации) не является основанием для призвания фактического супруга к наследованию. Для вступления в наследство необходимо, чтобы на момент смерти супругов брак не был расторгнут и не был признан недействительным.
При этом: в судебном порядке может быть установлен факт нахождения фактического супруга на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. В этом случае иждивенец может быть признан обязательным наследником и будет призван к наследованию вместе с остальными наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
Родители наследодателя призываются к наследованию, если не были лишены родительских прав или были лишены, но впоследствии восстановлены в родительских правах.
К наследованию в первую очередь могут быть привлечены внуки наследодателя и их потомки в двух случаях:
1) если их родители (дети наследодателя) умерли до открытия наследства (ст. 1146 ГК РФ);
2) если их родители умерли одновременно с наследодателем (п.2 ст.1142 ГК РФ).
В этом случае внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Здесь важно, что наследование по праву представления распространяется не на всех наследников, а только на наследников по прямой нисходящей линии.
Наследники второй очереди:
— братья и сестры;
— дедушки и бабушки
Рассмотрим эти категории наследников.
К братьям и сестрам, наследующим во вторую очередь, законодатель относит полнородных (общими являются и отец, и мать) и неполнородных (только один общий родитель). Братья и сестры должны иметь кровное родство в первой боковой линии. Сводные братья и сестры (не имеющие ни одного общего родителя) к наследованию не призываются.
Дедушка и бабушка призываются к наследству как со стороны отца, так и со стороны матери. Дедушка и бабушка призываются к наследству, только если имеют кровное родство с наследодателем.
Наследники третьей очереди:
— дяди и тети
К ним относятся полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя.
Двоюродные братья и сестры самостоятельно к наследованию не призываются. Но они могут наследовать по праву представления, если на момент открытия наследства их родители умерли или умерли одновременно с наследодателем (ст. 1144 ГК РФ).
Наследники четвертой очереди:
— прабабушки и прадедушки
Родственники третьей степени родства по нисходящей линии.
Наследники пятой очереди:
— дети родных племянников и племянниц (двоюродные внуки и внучки);
— родные братья и сестры дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки)
Это родственники четвертой степени родства.
Наследники шестой очереди:
— дети двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки);
— дети двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы);
— дети двоюродных бабушек и дедушек (двоюродные дяди и тети).
Родственники пятой степени родства (п. 2 ст. 1145 ГК РФ).
Наследники седьмой очереди:
— пасынки, падчерицы;
— отчим, мачеха (п. 3 ст. 1145 ГК РФ)
В седьмую очередь входят не родственники, а свойственники.
Право на наследование у этих лиц возникает при наличии условий:
— если между лицами был заключен официальный брак, а у одного из супругов или у обоих супругов на момент заключения брака уже были дети;
— у отчима (мачехи) сложились фактические семейные отношения с пасынком (падчерицей).
Наследники восьмой очереди:
Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего не менее года до его смерти (ст. 1148 ГК РФ)
Выморочное имущество
Если отсутствуют все наследники, указанные в законе, то имущество наследодателя признается выморочным и переходит в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.
В этом случае наследником выморочного имущества становится государство.
1. Наследование нетрудоспособными иждивенцами
Особую защиту в отношениях наследования имеют нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя.
Эта защита выражается в том, что к ним применяются особые правила наследования, которые призваны защитить их наследственные права.
— такие граждане не могут быть оставлены без доли в наследстве;
— наследуют вместе с той очередью наследников, которая призывается к наследству, вне зависимости от очередности призвания к наследованию их самих (даже если с учетом родственных связей они находятся в последних очередях), т.е. могут призываться к наследству раньше той очереди, к которой они отнесены по родству.
Разберем, кто такие нетрудоспособные иждивенцы.
Нетрудоспособные граждане – это:
а) лица пенсионного возраста (даже если они продолжают работать);
б) инвалиды 1, 2, 3 групп инвалидности, в том числе инвалиды с детства;
в) дети до 16 лет и лица, обучающиеся на очной форме обучения – до 23 лет.
Иждивенцы – это лица, которые:
— получали от наследодателя средства к существованию полностью или средства наследодателя являлись основным источником дохода иждивенца (например, пенсия иждивенца обеспечивала его потребности не полностью);
— находились на иждивении наследодателя не менее одного года;
— находились на иждивении наследодателя до момента его смерти. Если иждивение прекратилось к моменту смерти, такие лица не считаются иждивенцами для правоотношений наследования.
Существует две категории нетрудоспособных иждивенцев:
1. К первой категории относятся граждане при соблюдении одновременно следующих условий:
— относятся к наследникам 2-7 очередей по закону;
— не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию по закону. Если входят, то призываются на общих основаниях;
— ко дню открытия наследства являются нетрудоспособными (инвалиды, пенсионеры, несовершеннолетние до 16 лет или совершеннолетние до 23 лет, обучающиеся на очной форме обучения);
— находились на иждивении наследодателя не менее одного года до момента его смерти;
— проживают вместе с наследодателем или отдельно от него (этот факт для иждивенцев 2-7 очереди юридического значения не имеет).
Первая группа нетрудоспособных иждивенцев наследуют двумя способами:
1) вместе с той очередью, которая привлекается к наследованию и наравне со всеми;
2) в свою очередь (со 2 по 7ю)
2. Ко второй категории относят граждан, при соблюдении одновременно следующих условий:
— находились на иждивении наследодателя не менее года до смерти наследодателя и были нетрудоспособными;
— не являются родственниками по крови, т.е. не входят в круг наследников по закону 2-7 очереди;
— не менее года до смерти наследодателя проживали совместно с ним.
Вторая группа нетрудоспособных иждивенцев наследуют двумя способами:
1) вместе с той очередью, которая привлекается к наследованию и наравне со всеми;
2) при отсутствии иных наследников – в свою, восьмую, очередь.
Отличие этих двух групп нетрудоспособных иждивенцев:
— наличие родства: у первой группы имеется родство по крови, у второй – нет;
— совместное проживание с наследодателем: для первой группы в этом нет необходимости, для второй – обязательное условие.
В правовой литературе восьмая очередь наследников, куда включены нетрудоспособные иждивенцы, называется «плавающей очередью»: нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, и наследуют с ними в равных долях.
2. Обязательная доля в наследстве
Положения об обязательной доле в наследстве являются единственным ограничением в распоряжении наследодателем своим имуществом путем составления завещания.
Обязательная доля в наследстве применяется только при наследовании по завещанию.
Обязательная доля – это законные гарантии определенным наследникам в том, что они получат необходимый минимум в наследственном имуществе, защита граждан в силу возраста, состояния здоровья, трудоспособности и имущественного положения.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ):
— несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (дети до 18 лет или инвалиды 1, 2, 3 группы);
— нетрудоспособные родители наследодателя (пенсионеры, инвалиды);
— нетрудоспособный супруг наследодателя (пенсионер, инвалид);
— нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (состоящие и не состоящие с наследодателем в родственных отношениях).
Что такое обязательная доля в наследстве:
Это не менее половины доли, которая полагалась бы этому наследнику по закону.
Пример: Наследодатель хотел, чтобы все его имущество перешло любимой дочери, поскольку еще при жизни он разделил свое имущество между детьми: подарил сыну квартиру и машину и написал на вторую квартиру завещание, в котором указал дочь единственным наследником. Он посчитал это справедливым – половину своего имущества еще при жизни отдать сыну, а вторую – дочери, но только после его смерти. Сын, хотя и был признан инвалидом, работал, получал хорошую заработную плату и н в чем не нуждался.
Знакомая ситуация. Казалось бы, все справедливо – с житейской точки зрения дети получат имущество поровну.
Однако с юридической точки зрения дочь оказалась в менее выгодной ситуации. После смерти отца нотариус привлек сына к наследованию, потому что у него была обязательная доля в наследстве как у инвалида. И дочь получила не всю квартиру, а только 3/4 от нее. Рассмотрим, как производились расчеты.
После смерти наследодателя нотариус выяснил, что есть лицо, которое должно получить обязательную долю в наследстве – сын, поскольку он является инвалидом. Это значит, что нотариус будет руководствоваться не положениями завещания, а законом. Закон гласит, что сын должен получить ½ от той доли, которая полагается ему при наследовании по закону.
Наследниками первой очереди по закону должны были стать двое – дочь и сын и получить по половине квартиры. Следовательно, сын в качестве обязательной доли получит половину от 1/2 доли в квартире, то есть 1/4 доли. Дочери, соответственно, достанется 3/4, а не вся квартира.
В этом примере – ответ на вопрос, можно ли оставить после смерти квартиру только одному из детей, написав завещание. Нельзя, если второй из них – несовершеннолетний или нетрудоспособный.
Что еще нужно знать об обязательной доле в наследстве:
— право на получение обязательной доли не зависит от согласия других наследников;
— но наследник вправе сам решать, принимать ему наследство или отказаться от него. И в этом случае, если наследник, имеющий обязательную долю в наследстве, отказался его принять, он уже не может говорить о том, что его права были нарушены, поскольку в данном случае требования закона были соблюдены;
— право на обязательную долю носит личный характер и не передается третьим лицам, в том числе потомкам по праву представления;
— право на обязательную долю удовлетворяется как за счет имущества, не завещанного наследодателем, так и за счет того имущества, которое было завещано.
Отвечает адвокат Оксана Филачева:
— Получить имущество по завещанию может кто угодно: брат, сват, кум, даже сосед по даче или юридическое лицо (организация). А вот унаследовать его могут лишь родственники.
Наследниками первой очереди считаются дети, супруг и родители. Если их нет, право переходит к наследникам следующей очереди. Это полнородные и неполнородные (имеющие только одного общего родителя) братья и сёстры, а также дедушки и бабушки. Если их тоже нет, включается третья очередь — дяди и тети, затем четвёртая — прадедушки и прабабушки, пятая — дети племянников и племянниц, а также родные сёстры и братья дедушек и бабушек. Шестая — это дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти, двоюродные правнуки. Самая последняя, седьмая очередь вступает в права наследования при отсутствии наследников всех предыдущих. К ней относятся уже не кровные родственники: пасынки и падчерицы, отчимы и мачехи наследодателя.
Кстати, такие близкие родственники, как супруги, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сёстры при наследовании и дарении имущества освобождаются от уплаты налога.
Вообще, в российском семейном законодательстве выделяются две основные категории семейных связей: родство и свойство. Из «свойственников», то есть родственников не по крови, а на основе заключения брака, закон регулирует только отношения между отчимами, мачехами, падчерицами и пасынками. Только они обладают правом наследования. Также отчимы и мачехи обладают правом (ст. 97 СК РФ) получать содержание от падчериц и пасынков, если находятся в нетрудоспособном состоянии, но только при условии, что прожили с ними не менее 5 лет. Отношения между всеми остальными группами свойственников лишены юридического содержания, то есть тёща и зять, свекровь и невестка ничего друг другу не должны и ничем друг другу не обязаны.
— Кроме имущественных интересов родственники имеют между собой определённые права и обязанности личного порядка. Согласно ст. 55 Семейного кодекса РФ, каждый ребёнок имеет право на общение со своими родителями, дедушками, бабушками, братьями, сёстрами и другими родственниками. Это право не может быть ограничено ни расторжением брака между родителями, ни их раздельным проживанием: даже если родственники проживают в разных государствах, ребёнок вправе поддерживать общение с ними. Точно так же и самим родителям, бабушкам, дедушкам и прочим принадлежит право на общение с ребёнком, если только их моральный облик или поведение не будет пагубно на нём отражаться. Усыновление ребёнка по российскому законодательству уравнивает его в правах с родственниками по происхождению (родственниками, которых называют «биологическими»).
Словарь
Свекровь — мать мужа
Свёкор — отец мужа
Тёща — мать жены
Тесть — отец жены
Сват — отец одного из супругов по отношению к родителям другого супруга
Сватья (сваха) — мать одного из супругов по отношению к родителям другого супруга
Деверь — брат мужа
Золовка — сестра мужа
Шурин — брат жены
Свояченица — сестра жены
Зять — муж дочери, сестры
Сноха — жена сына по отношению к его отцу (свёкру)
Невестка — жена сына, брата, деверя, шурина.
В Республике Беларусь наследование может осуществляться по закону и по завещанию.
Наследованию по завещанию законодатель отдает приоритет перед наследованием по закону. Если гражданин составил завещание, в котором определил круг своих наследников, доли каждого из них в наследстве и состав имущества, причитающегося каждому из них, то наследование происходит, прежде всего, в соответствии с волей завещателя, и вмешаться в установленный завещателем порядок может лишь строго ограниченный круг лиц — наследники, претендующие на обязательную долю. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ГК) к таким лицам относятся: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители. Если же завещания нет или условия его таковы, что не отменяют частичного или полного призвания к наследованию наследников по закону, то к наследованию призываются наследники по закону в порядке очередности, строго установленной законом (статья 1056 ГК).
Очередность эта установлена статьями 1057 — 1061 ГК, которыми предусмотрено наличие в гражданском праве наследников первой, второй, третьей и четвертой очереди, а также наличие наследников так называемых последующих очередей. Очередность наследования определяется близостью родства с наследодателем: к первой очереди, наиболее близкой, относятся ближайшие родственники: дети и родители, а также супруг или супруга наследодателя, которые уравнены законодателем в наследственных правах с ближайшими родственниками по крови; к наследникам второй очереди относятся братья и сестры наследодателя, как полнородные, так и неполнородные, к наследникам третьей очереди относятся дед и бабка умершего, к наследникам четвертой очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тёти наследодателя).
Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей.
Однако существуют предусмотренные законодательством случаи, когда в качестве наследников одной и той же очереди к наследованию призываются лица, одни из которых имеют более близкую степень родства с наследодателем, чем другие.
Например: Наследниками по закону являются дети наследодателя – два сына и дочь. Все они являются наследниками по закону первой очереди. Завещание не составлялось. Дочь наследодателя умерла до открытия наследства, но у нее осталось двое своих детей. После открытия наследства к наследованию призываются два сына наследодателя в качестве прямых наследников по закону первой очереди и двое внуков (дети умершей дочери наследодателя) в качестве наследников по праву представления первой очереди. Всего призывается четыре наследника. Доля каждого из детей наследодателя, в том числе умершей дочери, составляет 1/3 наследства. Следовательно, сыновья получат по 1/3 доле каждый. А оставшаяся 1/3 наследства будет разделена между двумя детьми умершей дочери наследодателя, т.е., каждый из них получит по 1/6.
Общая суть правил о наследовании по праву представления такова: в случаях, когда наследник, который был бы призван к наследованию, умер до открытия наследства (то есть до смерти наследодателя) или одновременно с наследодателем, причитавшаяся бы ему по закону, будь он жив, доля в наследстве переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (пункт 1 статьи 1062 ГК).
Круг лиц, имеющих право наследовать по праву представления, законом установлен строго. Так, по праву представления, в соответствии с пунктом 2 статьи 1057 ГК в качестве наследников первой очереди к наследованию могут быть призваны внуки наследодателя (и их прямые потомки); в соответствии с пунктом 2 статьи 1058 ГК в качестве наследников второй очереди могут быть призваны дети братьев и сестер наследодателя – его племянники и племянницы; в соответствии с пунктом 2 статьи 1060 ГК в качестве наследников по закону четвертой очереди к наследованию могут быть призваны двоюродные братья и сестры наследодателя.
Следует обратить внимание на еще один немаловажный вопрос, связанный с размером долей в наследстве, причитающихся наследникам по праву представления. В соответствии с пунктом 1 статьи 1062 ГК к наследникам по праву представления переходит лишь та доля в наследстве, которая причиталась бы их умершему родителю. Следовательно, независимо от того, сколько именно наследников по праву представления будет призвано к наследованию, это никак не затронет права и размер долей в наследстве прямых наследников по закону. Между собой наследники, призванные к наследованию по праву представления, наследуют только долю умершего родителя в равных долях.
Злокачественные опухоли не наследуются, как цвет глаз, группа крови или такие генетические заболевания, как некоторые формы гемофилии. Поэтому если рассматривать вопрос «передается ли рак по наследству» в бытовом, общеупотребительном смысле, то короткий ответ здесь — «нет».
Однако генетика играет свою роль в вероятности возникновения онкологической патологии. О том, что это за роль и насколько сильное значение имеют наследственные факторы, расскажем в данной статье.
Какова вероятность заболеть раком, если им болели родственники
Для всех онкологических заболеваний назвать какую-то конкретную цифру в целом не получится. Да, можно с определенной достоверностью утверждать, что если в семейной истории болезни были эпизоды онкологических патологий, то и у вас риск их появления выше, чем у людей без такой наследственности.
Однако как утверждают специалисты Национального института рака США, около 95-97% случаев онкологических заболеваний — это так называемые спорадические, то есть случайные патологии. Основную роль в их возникновении играют внешние факторы:
- курение;
- малоподвижный образ жизни;
- воздействие химических, физических и биологических канцерогенов;
- излишняя масса тела и т.д.
Лишь для 3-5% злокачественных опухолей получается обнаружить специфическую связь с наследственностью. Тем не менее такие ситуации имеют место, поэтому рассмотрим их подробнее.
Хотите мы вам перезвоним?
Какие злокачественные опухоли наследуются
Специалисты-онкологи выделяют ряд генетических нарушений, которые могут передаваться по наследству и связаны с высоким риском развития опухоли. Их объединяют общим названием «синдромы семейного рака». К ним относятся:
- анемия Фанкони;
- семейный аденоматозный полипоз;
- наследственный рак яичников и/или молочной железы;
- наследственный неполипозный рак толстой кишки;
- наследственная феохромоцитома;
- синдром Ли-Фраумени;
- болезнь вон Хиппеля-Линдау;
- пигментная ксеродермия;
- полипоз, ассоциированный с мутацией гена MUTYH;
- невоидная базальноклеточная карцинома и др.
Всего выделяют более 50 патологий, при которых можно говорить, что предрасположенность к онкологии передается по наследству. Однако такие генетические заболевания довольно редки. Согласно статистике ВОЗ, носители всех известных подобных хромосомных поломок составляют не более 0,3% населения планеты.
Как выявляют неблагоприятную наследственность
Для этого существуют два довольно надежных способа:
- Семейный генетический анализ.
По сути, это составление истории болезни семьи. Если у кого-то из родственников было обнаружено одно из вышеперечисленных нарушений, то с определенной точностью можно рассчитать вероятность его «наследования» вами или вашими детьми.
Важно помнить, что одну общую цифру для всех синдромов семейного рака назвать нельзя. Они связаны с разными генетическими поломками, а потому и наследоваться могут очень по-разному, например, в зависимости от пола человека.
- Исследование кариотипа.
Это молекулярно-генетический анализ, в ходе которого проверяют целостность хромосомного материала. Ведь раз вышеперечисленные заболевания наследуются, это означает, что причина их — в каком-то специфическом изменении одного или нескольких генов. Такие изменения вполне можно обнаружить современными методами лабораторной диагностики.
Как снизить вероятность заболеть раком при неблагоприятной наследственности
Хоть сам рак и не передается по наследству от матери или отца, повышенная вероятность возникновения новообразования может быть связана с генетическими дефектами. А значит люди, чьи родственники имеют такие семейные «прецеденты», находятся в группе риска. Следовательно, им необходимо принимать специальные меры профилактики, чтобы свести риск развития опухоли к минимуму.
В первую очередь, придется точно определить, какое именно наследственное заболевание присутствует в семье. Это могут сделать генетики, составив карту наследственности. Во-вторых, методом исследования генетического материала можно определить, унаследовали вы это нарушение или нет. Кстати, вполне может оказаться, что та мутация, которая дает повышенный риск развития рака и имеется у родственника, отсутствует у вас.
Если же вы окажетесь носителем данного хромосомного изменения, это должно стать поводом к более внимательному отношению к своему здоровью. Профилактические обследования нужно будет проходить чаще и начинать делать это намного раньше — фактически сразу после выявления генетической предрасположенности вне зависимости от возраста.
Скрининговые обследования единственный способ выявить онкологическое заболевание на самой ранней стадии развития, когда шансы на излечение максимальны.