Наследники крови как наследуется

Монархия в современном мире, особенно в Европе, хоть и кажется на первый взгляд архаикой, является, пожалуй, наиболее стабильной формой правления. А связано это в первую очередь со строго установленными еще в Средневековье правилами наследования короны. Если в изменениях порядка престолонаследия, к примеру, в Саудовской Аравии, даже специалистам разобраться нелегко, то в Европе все куда проще. А что с наследниками короны Российской империи? «Лента.ру» попыталась разобраться в этом вопросе.

Эта система предполагала наследование престола не только по мужской, но и по женской линии — то есть и «по мечу», и «по кудели». После пресечения всех прямых мужских линий престол переходил в роды дочерей последнего правящего монарха, затем — его сестер и так далее. Таким образом вероятность полного исчезновения династии стремилась к нулю. В России австрийская система наследования была принята в 1797 году императором Павлом I и в 1906-м вошла в Свод Основных государственных законов Российской империи. Благодаря четким и ясным формулировкам закона, достаточно легко назвать претендентов, имеющих с юридической точки зрения наибольшие права на Российский престол, определить линию и очередность наследования короны. И, что характерно, потомков великого князя Кирилла Владимировича, его внучки Марии Владимировны и правнука принца Георга (Георгия Михайловича) Гогенцоллерн среди основных кандидатов на корону нет.

Сразу стоит уточнить, что ссылки «кирилловичей» на список членов императорской фамилии в «Придворном календаре» за 1917 год не могут расцениваться как аргумент в пользу наследования престола Кириллом Владимировичем. Дело в том, что в справочнике приводился поименный список членов династии в порядке старшинства, а не в порядке престолонаследия, на что недвусмысленно указывает присутствие в перечне Великого князя Николая Константиновича, двоюродного брата Александра III, официально признанного безумным, сосланного в Ташкент и лишенного прав на престол.

Кто же выпал из системы престолонаследия вследствие неравнородных браков? Во-первых, дядя Николая II великий князь Владимир Александрович, с 1874-го по 1908 год лишенный права наследования престола в потомстве из-за непринятия супругой, принцессой Мекленбург-Шверинской, православия. Во-вторых, великий князь Михаил Михайлович, двоюродный брат Александра III, женатый морганатическим (то есть неравнородным) браком на внучке Пушкина Софье фон Меренберг. Он был лишен всех прав члена императорского дома с 1891-го по 1909 год, затем восстановлен в правах без права на личное наследование престола. Разумеется, его потомство от мезальянса на русский престол также рассчитывать не может. В-третьих, сын Владимира Александровича, великий князь Кирилл Владимирович, лишенный с 1905-го по 1909 год всех прав члена императорского дома из-за женитьбы на собственной двоюродной сестре, да еще и разведенной, да еще и без разрешения императора. В 1909 году он был восстановлен в правах, но без права на наследование престола — как личного, так и в потомстве. В-четвертых, брат Николая II, великий князь Михаил Александрович, лишенный с 1911 года потомственных прав из-за неравнородного брака, но с сохранением права личного наследования.

Очень непростую и болезненную ситуацию разобрала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила спор о правах на наследство родственников умершего человека.

Такие споры всегда вызывают повышенное внимание, так как деление наследства даже самыми близкими людьми часто вызывает скандалы и многолетние судебные тяжбы, вносит раскол в общение родных по крови людей. В случае, с которым пришлось разбираться Верховному суду, одна сестра подала в суд на другую ради квартиры, которая осталась после смерти их родного брата.

Местные суды не пришли к единому мнению о наследственных правах сестер, и дело дошло до Верховного суда. И он в итоге заявил следующее — тот, кто принял наследство фактически, то есть остался жить в квартире наследодателя и оплачивал все расходы, имеет на имущество ничуть не меньше прав, чем тот, кто пошел за принятием наследства к нотариусу.

Судебная коллегия ВС не только исправила ошибку своих коллег в нижестоящем суде, но и напомнила главное правило родственного деления наследства — ни у одного из вариантов наследования нет приоритета над другим.

Собственно, вопрос, который стоял перед судами, можно сформулировать следующим образом. Можно ли отстоять право на долю в наследстве, если вместо того, чтобы в установленный законом полугодовой срок обратиться к нотариусу, наследница осталась жить в квартире наследодателя и фактически относилась к имуществу как к своему?

А теперь расскажем детали этого наследственного спора.

Некая гражданка подала в суд на свою сестру. Уже в зале заседания она рассказала их историю. Ее сестра, к которой она предъявила претензии, жила в квартире их общего брата.

Дело в том, что в последние годы брат был серьезно болен и сестра ухаживала за ним. Она также распоряжалась его деньгами по генеральной доверенности. Но так как квартира изначально была в неважном состоянии, еще и отремонтировала жилье за свой счет. Но болезнь все-таки победила, и после смерти брата сестра осталась в той же квартире. Уходить ей было некуда, так как другого жилья у женщины просто не было.

Подчеркнем, что брат завещания не оставил. А близких родственников у него, соответственно и наследников, оказалось пятеро. Это были его братья и сестры. Через какое-то время сестра, которая жила вместе с братом в его квартире, решила оформить свои права на это жилье и пошла к нотариусу, чтобы принять наследство. Но нотариус ее огорошил — он отказал гражданке, заявив, что шесть месяцев, которые даются на оформление, уже прошли, а право собственности на всю квартиру, включая ее долю, к тому моменту уже оформила на себя ее сестра.

Надо сказать, что остальные трое наследников отказались от своей части в пользу этой активной сестры. Обескураженная гражданка обратилась в суд, ведь от своей доли она не отказывалась. Фактически она приняла наследство, хотя и не обращалась к нотариусу.

Дело первым рассматривал районный суд. И он полностью удовлетворил требования сестры, которая жила в квартире брата. Суд признал за ней право собственности на пятую часть квартиры. А в своем решении записал, что она много лет жила с братом и после его смерти продолжила пользоваться имуществом и содержать его.

Сказал еще суд и о том, что гражданка от наследства не отказывалась, то есть фактически его приняла. Но такое решение отменила апелляция. Городской суд сказал, что «проживание в квартире, принадлежавшей наследодателю, не свидетельствует о принятии наследства».

Пришлось сестре, которая продолжала жить в квартире брата, идти дальше и выше — в Верховный суд. А тот сказал, что правильные выводы сделала первая инстанция.

ВС напомнил, что имущество наследуется по завещанию или по закону. А для приобретения наследства наследник должен его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Сделать это можно двумя способами: подать заявление о принятии наследства нотариусу или «осуществить действия, которые будут говорить о его фактическом принятии».

Полный список таких действий приведен в статье 1153 Гражданского кодекса. В этом списке перечислено, к примеру, вступление в управление имуществом, меры по его сохранению и защите, траты на содержание имущества, оплата долгов наследодателя.

То есть речь идет о тех действиях, в которых «проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу». Таким действием может быть вселение наследника в квартиру наследодателя или проживание в ней на день открытия наследства, подчеркнул ВС.

Сестра годами жила в квартире брата и своими действиями «выразила волю на принятие наследства, приняв его фактически»,- сказал ВС.

Выбрав место жительства в квартире брата и неся бремя содержания этого имущества, она, не отказавшаяся от наследства, считается принявшей наследство, подтвердил ВС.

Получение свидетельства о праве на наследство при его фактическом принятии — это право, а не обязанность наследника, подтвердил ВС.

При отсутствии у наследодателя завещания в силу вступают правила наследования по закону.
Эти правила определены Гражданским кодексом Российской Федерации, который устанавливает: 1) круг наследников; 2) то, в каком порядке наследники призываются к наследованию, в зависимости от степени родства наследника с наследодателем.
Гражданским кодексом Российской Федерации установлено 8 очередей наследования по закону. Рассмотрим каждую из них.
Наследники первой очереди.
Это родственники первой степени родства по прямой восходящей и нисходящей линии, а также супруг наследодателя.
Наследниками первой очереди являются (п.1 ст. 1142 ГК РФ):
— дети;
— родители;
— супруг.
Права детей на наследование не зависит от:
— возраста;
— трудоспособности;
— рождения в браке или вне брака;
— родства по крови или усыновления.
Семейное законодательство Российской Федерации предусматривает равенство детей, рожденных в браке и вне брака. Это правило распространяется на детей, отцовство или материнство наследодателя в отношение которых установлено (например, есть запись в свидетельстве о рождении, когда заявление в ЗАГС подано обоими родителями). В случае, если родительство наследодателя не установлено (например, в свидетельств о рождении в графе «отец» стоит «прочерк» или сведения об отце внесены со слов матери), то для признания ребенка наследником необходимо сначала установить родительство наследодателя (после смерти родителя это будет происходить в судебном порядке).
Семейное законодательство приравнивает права усыновленных детей к правам детей по происхождению (статья 1147 Гражданского кодекса Российской Федерации). Это правило распространяется и на усыновителей, а также на потомство усыновленных и родственников усыновителя.
Что касается родственников усыновленного по происхождению (биологических родителей), то действует общее правило: после усыновления биологические родственники друг после друга не наследуют.
Исключение: если по решению суда усыновленный сохраняет отношения с одним из родителей или родственниками по происхождению. В этом случае усыновленный наследует после указанных родственников и они наследуют после его смерти. И в этом случае наследование после родственников по происхождению не исключает наследования после усыновителей.
Российское законодательство признает супругами только лиц, заключивших официальный брак в органах ЗАГС. Фактические брачные отношения (сожительство без регистрации) не является основанием для призвания фактического супруга к наследованию. Для вступления в наследство необходимо, чтобы на момент смерти супругов брак не был расторгнут и не был признан недействительным.
При этом: в судебном порядке может быть установлен факт нахождения фактического супруга на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. В этом случае иждивенец может быть признан обязательным наследником и будет призван к наследованию вместе с остальными наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
Родители наследодателя призываются к наследованию, если не были лишены родительских прав или были лишены, но впоследствии восстановлены в родительских правах.
К наследованию в первую очередь могут быть привлечены внуки наследодателя и их потомки в двух случаях:
1) если их родители (дети наследодателя) умерли до открытия наследства (ст. 1146 ГК РФ);
2) если их родители умерли одновременно с наследодателем (п.2 ст.1142 ГК РФ).
В этом случае внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Здесь важно, что наследование по праву представления распространяется не на всех наследников, а только на наследников по прямой нисходящей линии.
Наследники второй очереди:
— братья и сестры;
— дедушки и бабушки
Рассмотрим эти категории наследников.
К братьям и сестрам, наследующим во вторую очередь, законодатель относит полнородных (общими являются и отец, и мать) и неполнородных (только один общий родитель). Братья и сестры должны иметь кровное родство в первой боковой линии. Сводные братья и сестры (не имеющие ни одного общего родителя) к наследованию не призываются.
Дедушка и бабушка призываются к наследству как со стороны отца, так и со стороны матери. Дедушка и бабушка призываются к наследству, только если имеют кровное родство с наследодателем.
Наследники третьей очереди:
— дяди и тети
К ним относятся полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя.
Двоюродные братья и сестры самостоятельно к наследованию не призываются. Но они могут наследовать по праву представления, если на момент открытия наследства их родители умерли или умерли одновременно с наследодателем (ст. 1144 ГК РФ).
Наследники четвертой очереди:
— прабабушки и прадедушки
Родственники третьей степени родства по нисходящей линии.
Наследники пятой очереди:
— дети родных племянников и племянниц (двоюродные внуки и внучки);
— родные братья и сестры дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки)
Это родственники четвертой степени родства.
Наследники шестой очереди:
— дети двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки);
— дети двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы);
— дети двоюродных бабушек и дедушек (двоюродные дяди и тети).
Родственники пятой степени родства (п. 2 ст. 1145 ГК РФ).
Наследники седьмой очереди:
— пасынки, падчерицы;
— отчим, мачеха (п. 3 ст. 1145 ГК РФ)
В седьмую очередь входят не родственники, а свойственники.
Право на наследование у этих лиц возникает при наличии условий:
— если между лицами был заключен официальный брак, а у одного из супругов или у обоих супругов на момент заключения брака уже были дети;
— у отчима (мачехи) сложились фактические семейные отношения с пасынком (падчерицей).
Наследники восьмой очереди:
Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего не менее года до его смерти (ст. 1148 ГК РФ)
Выморочное имущество
Если отсутствуют все наследники, указанные в законе, то имущество наследодателя признается выморочным и переходит в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.
В этом случае наследником выморочного имущества становится государство.

1. Наследование нетрудоспособными иждивенцами
Особую защиту в отношениях наследования имеют нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя.
Эта защита выражается в том, что к ним применяются особые правила наследования, которые призваны защитить их наследственные права.
— такие граждане не могут быть оставлены без доли в наследстве;
— наследуют вместе с той очередью наследников, которая призывается к наследству, вне зависимости от очередности призвания к наследованию их самих (даже если с учетом родственных связей они находятся в последних очередях), т.е. могут призываться к наследству раньше той очереди, к которой они отнесены по родству.
Разберем, кто такие нетрудоспособные иждивенцы.
Нетрудоспособные граждане – это:
а) лица пенсионного возраста (даже если они продолжают работать);
б) инвалиды 1, 2, 3 групп инвалидности, в том числе инвалиды с детства;
в) дети до 16 лет и лица, обучающиеся на очной форме обучения – до 23 лет.
Иждивенцы – это лица, которые:
— получали от наследодателя средства к существованию полностью или средства наследодателя являлись основным источником дохода иждивенца (например, пенсия иждивенца обеспечивала его потребности не полностью);
— находились на иждивении наследодателя не менее одного года;
— находились на иждивении наследодателя до момента его смерти. Если иждивение прекратилось к моменту смерти, такие лица не считаются иждивенцами для правоотношений наследования.
Существует две категории нетрудоспособных иждивенцев:
1. К первой категории относятся граждане при соблюдении одновременно следующих условий:
— относятся к наследникам 2-7 очередей по закону;
— не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию по закону. Если входят, то призываются на общих основаниях;
— ко дню открытия наследства являются нетрудоспособными (инвалиды, пенсионеры, несовершеннолетние до 16 лет или совершеннолетние до 23 лет, обучающиеся на очной форме обучения);
— находились на иждивении наследодателя не менее одного года до момента его смерти;
— проживают вместе с наследодателем или отдельно от него (этот факт для иждивенцев 2-7 очереди юридического значения не имеет).
Первая группа нетрудоспособных иждивенцев наследуют двумя способами:
1) вместе с той очередью, которая привлекается к наследованию и наравне со всеми;
2) в свою очередь (со 2 по 7ю)
2. Ко второй категории относят граждан, при соблюдении одновременно следующих условий:
— находились на иждивении наследодателя не менее года до смерти наследодателя и были нетрудоспособными;
— не являются родственниками по крови, т.е. не входят в круг наследников по закону 2-7 очереди;
— не менее года до смерти наследодателя проживали совместно с ним.
Вторая группа нетрудоспособных иждивенцев наследуют двумя способами:
1) вместе с той очередью, которая привлекается к наследованию и наравне со всеми;
2) при отсутствии иных наследников – в свою, восьмую, очередь.
Отличие этих двух групп нетрудоспособных иждивенцев:
— наличие родства: у первой группы имеется родство по крови, у второй – нет;
— совместное проживание с наследодателем: для первой группы в этом нет необходимости, для второй – обязательное условие.
В правовой литературе восьмая очередь наследников, куда включены нетрудоспособные иждивенцы, называется «плавающей очередью»: нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, и наследуют с ними в равных долях.
2. Обязательная доля в наследстве
Положения об обязательной доле в наследстве являются единственным ограничением в распоряжении наследодателем своим имуществом путем составления завещания.
Обязательная доля в наследстве применяется только при наследовании по завещанию.
Обязательная доля – это законные гарантии определенным наследникам в том, что они получат необходимый минимум в наследственном имуществе, защита граждан в силу возраста, состояния здоровья, трудоспособности и имущественного положения.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ):
— несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (дети до 18 лет или инвалиды 1, 2, 3 группы);
— нетрудоспособные родители наследодателя (пенсионеры, инвалиды);
— нетрудоспособный супруг наследодателя (пенсионер, инвалид);
— нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (состоящие и не состоящие с наследодателем в родственных отношениях).
Что такое обязательная доля в наследстве:
Это не менее половины доли, которая полагалась бы этому наследнику по закону.
Пример: Наследодатель хотел, чтобы все его имущество перешло любимой дочери, поскольку еще при жизни он разделил свое имущество между детьми: подарил сыну квартиру и машину и написал на вторую квартиру завещание, в котором указал дочь единственным наследником. Он посчитал это справедливым – половину своего имущества еще при жизни отдать сыну, а вторую – дочери, но только после его смерти. Сын, хотя и был признан инвалидом, работал, получал хорошую заработную плату и н в чем не нуждался.
Знакомая ситуация. Казалось бы, все справедливо – с житейской точки зрения дети получат имущество поровну.
Однако с юридической точки зрения дочь оказалась в менее выгодной ситуации. После смерти отца нотариус привлек сына к наследованию, потому что у него была обязательная доля в наследстве как у инвалида. И дочь получила не всю квартиру, а только 3/4 от нее. Рассмотрим, как производились расчеты.
После смерти наследодателя нотариус выяснил, что есть лицо, которое должно получить обязательную долю в наследстве – сын, поскольку он является инвалидом. Это значит, что нотариус будет руководствоваться не положениями завещания, а законом. Закон гласит, что сын должен получить ½ от той доли, которая полагается ему при наследовании по закону.
Наследниками первой очереди по закону должны были стать двое – дочь и сын и получить по половине квартиры. Следовательно, сын в качестве обязательной доли получит половину от 1/2 доли в квартире, то есть 1/4 доли. Дочери, соответственно, достанется 3/4, а не вся квартира.
В этом примере – ответ на вопрос, можно ли оставить после смерти квартиру только одному из детей, написав завещание. Нельзя, если второй из них – несовершеннолетний или нетрудоспособный.
Что еще нужно знать об обязательной доле в наследстве:
— право на получение обязательной доли не зависит от согласия других наследников;
— но наследник вправе сам решать, принимать ему наследство или отказаться от него. И в этом случае, если наследник, имеющий обязательную долю в наследстве, отказался его принять, он уже не может говорить о том, что его права были нарушены, поскольку в данном случае требования закона были соблюдены;
— право на обязательную долю носит личный характер и не передается третьим лицам, в том числе потомкам по праву представления;
— право на обязательную долю удовлетворяется как за счет имущества, не завещанного наследодателем, так и за счет того имущества, которое было завещано.

Отвечает адвокат Оксана Филачева:

— Получить имущество по завещанию может кто угодно: брат, сват, кум, даже сосед по даче или юридическое лицо (организация). А вот унаследовать его могут лишь родственники.

Наследниками первой очереди считаются дети, супруг и родители. Если их нет, право переходит к наследникам следующей очереди. Это полнородные и неполнородные (имеющие только одного общего родителя) братья и сёстры, а также дедушки и бабушки. Если их тоже нет, включается третья очередь — дяди и тети, затем четвёртая — прадедушки и прабабушки, пятая — дети племянников и племянниц, а также родные сёстры и братья дедушек и бабушек. Шестая — это дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти, двоюродные правнуки. Самая последняя, седьмая очередь вступает в права наследования при отсутствии наследников всех предыдущих. К ней относятся уже не кровные родственники: пасынки и падчерицы, отчимы и мачехи наследодателя.

Кстати, такие близкие родственники, как супруги, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сёстры при наследовании и дарении имущества освобождаются от уплаты налога.

Вообще, в российском семейном законодательстве выделяются две основные категории семейных связей: родство и свойство. Из «свойственников», то есть родственников не по крови, а на основе заключения брака, закон регулирует только отношения между отчимами, мачехами, падчерицами и пасынками. Только они обладают правом наследования. Также отчимы и мачехи обладают правом (ст. 97 СК РФ) получать содержание от падчериц и пасынков, если находятся в нетрудоспособном состоянии, но только при условии, что прожили с ними не менее 5 лет. Отношения между всеми остальными группами свойственников лишены юридического содержания, то есть тёща и зять, свекровь и невестка ничего друг другу не должны и ничем друг другу не обязаны.

— Кроме имущественных интересов родственники имеют между собой определённые права и обязанности личного порядка. Согласно ст. 55 Семейного кодекса РФ, каждый ребёнок имеет право на общение со своими родителями, дедушками, бабушками, братьями, сёстрами и другими родственниками. Это право не может быть ограничено ни расторжением брака между родителями, ни их раздельным проживанием: даже если родственники проживают в разных государствах, ребёнок вправе поддерживать общение с ними. Точно так же и самим родителям, бабушкам, дедушкам и прочим принадлежит право на общение с ребёнком, если только их моральный облик или поведение не будет пагубно на нём отражаться. Усыновление ребёнка по российскому законодательству уравнивает его в правах с родственниками по происхождению (родственниками, которых называют «биологическими»).

Словарь

Свекровь — мать мужа
Свёкор — отец мужа
Тёща — мать жены
Тесть — отец жены
Сват — отец одного из супругов по отношению к родителям другого супруга
Сватья (сваха) — мать одного из супругов по отношению к родителям другого супруга
Деверь — брат мужа
Золовка — сестра мужа
Шурин — брат жены
Свояченица — сестра жены
Зять — муж дочери, сестры
Сноха — жена сына по отношению к его отцу (свёкру)
Невестка — жена сына, брата, деверя, шурина.

Наследники крови как наследуется

В Республике Беларусь наследование может осуществляться по закону и по завещанию.

Наследованию по завещанию законодатель отдает приоритет перед наследованием по закону. Если гражданин составил завещание, в котором определил круг своих наследников, доли каждого из них в наследстве и состав имущества, причитающегося каждому из них, то наследование происходит, прежде всего, в соответствии с волей завещателя, и вмешаться в установленный завещателем порядок может лишь строго ограниченный круг лиц — наследники, претендующие на обязательную долю. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ГК) к таким лицам относятся: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители. Если же завещания нет или условия его таковы, что не отменяют частичного или полного призвания к наследованию наследников по закону, то к наследованию призываются наследники по закону в порядке очередности, строго установленной законом (статья 1056 ГК).

Очередность эта установлена статьями 1057 — 1061 ГК, которыми предусмотрено наличие в гражданском праве наследников первой, второй, третьей и четвертой очереди, а также наличие наследников так называемых последующих очередей. Очередность наследования определяется близостью родства с наследодателем: к первой очереди, наиболее близкой, относятся ближайшие родственники: дети и родители, а также супруг или супруга наследодателя, которые уравнены законодателем в наследственных правах с ближайшими родственниками по крови; к наследникам второй очереди относятся братья и сестры наследодателя, как полнородные, так и неполнородные, к наследникам третьей очереди относятся дед и бабка умершего, к наследникам четвертой очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тёти наследодателя).

Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей.

Однако существуют предусмотренные законодательством случаи, когда в качестве наследников одной и той же очереди к наследованию призываются лица, одни из которых имеют более близкую степень родства с наследодателем, чем другие.

Например: Наследниками по закону являются дети наследодателя – два сына и дочь. Все они являются наследниками по закону первой очереди. Завещание не составлялось. Дочь наследодателя умерла до открытия наследства, но у нее осталось двое своих детей. После открытия наследства к наследованию призываются два сына наследодателя в качестве прямых наследников по закону первой очереди и двое внуков (дети умершей дочери наследодателя) в качестве наследников по праву представления первой очереди. Всего призывается четыре наследника. Доля каждого из детей наследодателя, в том числе умершей дочери, составляет 1/3 наследства. Следовательно, сыновья получат по 1/3 доле каждый. А оставшаяся 1/3 наследства будет разделена между двумя детьми умершей дочери наследодателя, т.е., каждый из них получит по 1/6.

Общая суть правил о наследовании по праву представления такова: в случаях, когда наследник, который был бы призван к наследованию, умер до открытия наследства (то есть до смерти наследодателя) или одновременно с наследодателем, причитавшаяся бы ему по закону, будь он жив, доля в наследстве переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (пункт 1 статьи 1062 ГК).

Круг лиц, имеющих право наследовать по праву представления, законом установлен строго. Так, по праву представления, в соответствии с пунктом 2 статьи 1057 ГК в качестве наследников первой очереди к наследованию могут быть призваны внуки наследодателя (и их прямые потомки); в соответствии с пунктом 2 статьи 1058 ГК в качестве наследников второй очереди могут быть призваны дети братьев и сестер наследодателя – его племянники и племянницы; в соответствии с пунктом 2 статьи 1060 ГК в качестве наследников по закону четвертой очереди к наследованию могут быть призваны двоюродные братья и сестры наследодателя.

Следует обратить внимание на еще один немаловажный вопрос, связанный с размером долей в наследстве, причитающихся наследникам по праву представления. В соответствии с пунктом 1 статьи 1062 ГК к наследникам по праву представления переходит лишь та доля в наследстве, которая причиталась бы их умершему родителю. Следовательно, независимо от того, сколько именно наследников по праву представления будет призвано к наследованию, это никак не затронет права и размер долей в наследстве прямых наследников по закону. Между собой наследники, призванные к наследованию по праву представления, наследуют только долю умершего родителя в равных долях.

Злокачественные опухоли не наследуются, как цвет глаз, группа крови или такие генетические заболевания, как некоторые формы гемофилии. Поэтому если рассматривать вопрос «передается ли рак по наследству» в бытовом, общеупотребительном смысле, то короткий ответ здесь — «нет».

Однако генетика играет свою роль в вероятности возникновения онкологической патологии. О том, что это за роль и насколько сильное значение имеют наследственные факторы, расскажем в данной статье.

Какова вероятность заболеть раком, если им болели родственники

Для всех онкологических заболеваний назвать какую-то конкретную цифру в целом не получится. Да, можно с определенной достоверностью утверждать, что если в семейной истории болезни были эпизоды онкологических патологий, то и у вас риск их появления выше, чем у людей без такой наследственности.

Однако как утверждают специалисты Национального института рака США, около 95-97% случаев онкологических заболеваний — это так называемые спорадические, то есть случайные патологии. Основную роль в их возникновении играют внешние факторы:

  • курение;
  • малоподвижный образ жизни;
  • воздействие химических, физических и биологических канцерогенов;
  • излишняя масса тела и т.д.

Лишь для 3-5% злокачественных опухолей получается обнаружить специфическую связь с наследственностью. Тем не менее такие ситуации имеют место, поэтому рассмотрим их подробнее.

Хотите мы вам перезвоним?

Какие злокачественные опухоли наследуются

Специалисты-онкологи выделяют ряд генетических нарушений, которые могут передаваться по наследству и связаны с высоким риском развития опухоли. Их объединяют общим названием «синдромы семейного рака». К ним относятся:

  • анемия Фанкони;
  • семейный аденоматозный полипоз;
  • наследственный рак яичников и/или молочной железы;
  • наследственный неполипозный рак толстой кишки;
  • наследственная феохромоцитома;
  • синдром Ли-Фраумени;
  • болезнь вон Хиппеля-Линдау;
  • пигментная ксеродермия;
  • полипоз, ассоциированный с мутацией гена MUTYH;
  • невоидная базальноклеточная карцинома и др.

Всего выделяют более 50 патологий, при которых можно говорить, что предрасположенность к онкологии передается по наследству. Однако такие генетические заболевания довольно редки. Согласно статистике ВОЗ, носители всех известных подобных хромосомных поломок составляют не более 0,3% населения планеты.

Как выявляют неблагоприятную наследственность

Для этого существуют два довольно надежных способа:

  • Семейный генетический анализ.

По сути, это составление истории болезни семьи. Если у кого-то из родственников было обнаружено одно из вышеперечисленных нарушений, то с определенной точностью можно рассчитать вероятность его «наследования» вами или вашими детьми.
Важно помнить, что одну общую цифру для всех синдромов семейного рака назвать нельзя. Они связаны с разными генетическими поломками, а потому и наследоваться могут очень по-разному, например, в зависимости от пола человека.

  • Исследование кариотипа.

Это молекулярно-генетический анализ, в ходе которого проверяют целостность хромосомного материала. Ведь раз вышеперечисленные заболевания наследуются, это означает, что причина их — в каком-то специфическом изменении одного или нескольких генов. Такие изменения вполне можно обнаружить современными методами лабораторной диагностики.

Как снизить вероятность заболеть раком при неблагоприятной наследственности

Хоть сам рак и не передается по наследству от матери или отца, повышенная вероятность возникновения новообразования может быть связана с генетическими дефектами. А значит люди, чьи родственники имеют такие семейные «прецеденты», находятся в группе риска. Следовательно, им необходимо принимать специальные меры профилактики, чтобы свести риск развития опухоли к минимуму.

В первую очередь, придется точно определить, какое именно наследственное заболевание присутствует в семье. Это могут сделать генетики, составив карту наследственности. Во-вторых, методом исследования генетического материала можно определить, унаследовали вы это нарушение или нет. Кстати, вполне может оказаться, что та мутация, которая дает повышенный риск развития рака и имеется у родственника, отсутствует у вас.

Если же вы окажетесь носителем данного хромосомного изменения, это должно стать поводом к более внимательному отношению к своему здоровью. Профилактические обследования нужно будет проходить чаще и начинать делать это намного раньше — фактически сразу после выявления генетической предрасположенности вне зависимости от возраста.

Скрининговые обследования единственный способ выявить онкологическое заболевание на самой ранней стадии развития, когда шансы на излечение максимальны.

Ссылка на основную публикацию